ЮРИСТЪ

Юридические услуги в Самаре

Полезная информация

Подписаться на RSS

Различие договоров аренды и найма

Договор аренды жилья и договор найма жилого помещения - это соглашение по передаче за плату во временное пользование и владение жилого помещения. Данные договора имеют общую цель. Однако, эти договора имеют различные свойства и основания, не знание которых может привести к нежеланным последствиям.

Сторонами по договору найма являются наймодатель и наниматель, при этом лицами в данных сторонах могут быть только граждане (физические лица). Юридические лица не могут получить жилое помещение по договору найма. Для справки, стороны в договоре аренды именуются арендодатель и арендатор.

Форма договора у обоих видов письменная. Договор аренды, заключенный на период свыше одного года, подлежит государственной регистрации. В договоре найма жилого помещения такой регистрации не требуется. Однако, при заключении договора найма регистрации подлежит обременение права собственности на жилое помещение. Обе эти регистрации осуществляются в Росреестре, заявление подаётся через месяц после заключения договора. Следует отметить, что за не соблюдение порядка государственной регистрации предусмотрена административная ответственность. При заключении договора аренды штраф 1500 – 2000 рублей. При заключении договора найма штраф 5000 рублей.

Срок договора аренды не ограничен. Договор найма жилого помещения может заключаться только на срок до 5 лет. При этом, если в договоре найма не прописан срок договора, то он считается заключённым на срок 5 лет.

Расторжение договора аренды осуществляется судом и по условиям определённым в законе и в договоре. В договоре найма наниматель более защищён, чем наймодатель. А именно, наниматель имеет право по своей инициативе в любое время расторгнуть договор. Наймодателю в такой ситуации следует прибегать к процедуре судебного расторжения договора найма.

Если у вас отсутствует опыт по поиску жилого помещения для аренды или по оформлению договорных отношений (составление, правовая экспертиза договора и т.д.), то обращайтесь к нам. Наши эксперты в комплексе окажут вам юридические и реэлторские услуги (агент по недвижимости). Юридическое сопровождение сделки, снять сдать квартиру, сделки с недвижимостью, приватизация и более подробно можно ознакомиться тут.

За снятый с учёта автомобиль не платится транспортный налог

15.04.2016 года Министерством финансов РФ было вынесено информационное письмо N 03-05-06-04/21706 по вопросу «О моменте прекращения обязанности по уплате транспортного налога». Налогоплательщик, на которого зарегистрировано транспортное средство, обязан уплачивать налог, и данное транспортное средство является объектом налогообложения (ст. 357 НК РФ). Сумма налога исчисляется налоговым органом на основе сведений предоставленных регистрирующим органом (ГИБДД). Из этого следует вывод, что налогоплательщик освобождается от дальнейшей уплаты транспортного налога в момент снятия транспортного средства с учёта в регистрирующем органе.

Следует отметить, что освобождаются от уплаты налога лица, имеющие льготы, и в случае угона транспортного средства, иных оснований нет. Ознакомиться с полным перечнем льгот по уплате налога вы можете обратившись к нам за юридической консультацией. Услуги юриста - это составление и оформление документов, представительство в суде, разрешение споров, оспаривание решений госорганов и многое другое.

Замена штрафа на предупреждение для предпринимателей малого и среднего бизнеса

Государственной думой Российской Федерации внесён проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс об Административных правонарушениях». Законодатель предлагает внести изменения в КоАП РФ в части назначения наказания. А именно, субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся предпринимательской деятельностью (юридические лица; лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), а также их работникам, предлагается при назначении наказания в виде штрафа заменять его предупреждением. Удивительным является то, что предупреждение может выноситься даже если в статье такой санкции не предусмотрено. Однако, законодатель предусмотрел условия реализации указанной привилегии. Итак, правонарушение, по которому выносится предупреждение, должно быть совершено впервые, отсутствует вред или угроза причинения вреда жизни и здоровью человека, объектам растительного и животного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, угрозы ЧС и имущественного ущерба. Вместе с тем, при вынесении должностным лицом, органом илисудьёй«предупреждения», данные субъекты обязаны вынести представление, которое обязывает осуществить действия по устранению причин и условий совершения правонарушения. При непредоставлении отчёта о выполнении вынесенного представления, предупреждение заменяется на «административный штраф».

Юридические услуги предпринимателям, регистрации ООО, юридическое сопровождение организаций, представительство в суде и многое другое для обеспечения вашей правовой безопасности.

Оспаривание отцовства

Оспаривание отцовства (материнства) – это опровержение записи, совершенной органом ЗАГС, в книге рождений об отце конкретного ребёнка. Оспорить данную запись можно только в судебном порядке. Субъектами, имеющими право оспорить данную запись являются отец, мать ребёнка (фактические и записанные в качестве родителей); ребёнок, достигший возраста 18 лет, а также их представители в случае недееспособности данных лиц.

Ограничение права оспаривания отцовства. По общему правилу, родители ребёнка, состоявшие в браке, записываются в качестве родителей по заявлению одного из них. Если родители ребёнка не состоят в официальном браке, то запись о матери производится по её заявлению, а для записи в книги регистрации в качестве отца необходимо подавать совместное заявление о признании отцовства (подробнее можно ознакомиться тут). Итак, если человек, записанный в качестве отца ребёнка, на момент записи органом ЗАГС в книге регистрации, знал о том, что не является фактически отцом, то требование об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено. Такое же правило работает при осуществлении искусственного оплодотворения, имплантации эмбриона, суррогатном материнстве. Не лишается права на оспаривание отцовства (материнства) супруг, если докажет, что заявление об установлении отцовства было подано против его воли (под влиянием угроз, насилия и т.д.).

Для оспаривания отцовства, в первую очередь вам необходимо собрать следующие документы: исковое заявление; свидетельство о рождении ребёнка; квитанция оплаты государственной пошлины; доказательства, подтверждающие вашу позицию. В качестве данных доказательств могут выступать абсолютно любые сведенья достоверно подтверждающие вашу позицию. К примеру, результаты проведённых экспертиз (генетическая, биологическая и т.д.), сведенья о возможности человека иметь детей и иные медицинские документы. Собрав все необходимые документы, следует обращаться в районный суд. В судебном порядке могут быть назначены дополнительные экспертизы, необходимые для правильного разрешения дела. При положительном исходе дела, суд примет решение, в котором будет указано какие именно фразы органу ЗАГС необходимо исправить. Завершающим моментом будет обращение в орган ЗАГС с заявлением и всеми необходимыми документами.

В итоге, процедура оспаривания отцовства, на первый взгляд, не выглядит сложной, однако тут есть свои нюансы. Поэтому, при возникновении сложностей обращайтесь за помощью к юристу. Юридическая консультация, оформление документов (иск в суд), представительство в суде - все это вам понадобится для положительного исхода дела.

Установление отцовства

Установление отцовства – это в первую очередь соблюдение обязанностей родителей по содержанию ребёнка (алименты- подробнее тут), а затем обязанности детей по содержанию родителей потерявших трудоспособность. Итак, в данной статье мы рассмотрим порядок по установлению отцовства.

Установление отцовства. Существует два способа по установлению отцовства. Первый –это через орган ЗАГС, второй – в судебном порядке.

1. Устанавливать отцовствочерез ЗАГС необходимо в ситуациях, когда родители ребёнка не состояли в официальном браке. Такая процедура считается добровольной. Для установления отцовства, в первую очередь, необходимо подать заявление, которое составляется отцом совместно с матерью ребёнка. В случае невозможности составления совместного заявления (умерла, лишена родительских прав и т.д.), отец ребёнка один составляет заявление. При этом к единолично составленному заявлению необходимо приложить письменное согласие органа опеки. Если ребёнок на момент подачи заявления достиг совершеннолетнего возраста, то в этом случае надо получить согласие самого ребёнка. В противном случае, установление отцовства возможно только в судебном порядке. После составления заявления нужно подготовить документы необходимые для установления отцовства. А именно: паспорта родителей, свидетельство о рождении ребёнка и другие документы в зависимости от обстоятельств. Современное законодательство не исключает возможность установления отцовства до рождения ребёнка. К примеру, если затруднительно установление отцовства после рождения, в силу тяжёлой болезни отца, допускается подача заявления до рождения ребёнка, при этом необходимо документально подтвердить беременность матери будущего ребёнка.

2. Судебный порядок установления отцовства. Данный порядок возникает, когда отец уклоняется от выполнения обязанности по содержанию ребёнка и отказывается от добровольной подачи заявления на отцовство. Также судебный порядок необходим, если мать ребёнка (либо орган опеки) отказывается совместно с отцом подать заявление. Для обращения в суд необходимо подготовить следующие документы:

  • Исковое заявление;
  • Свидетельство о рождении ребёнка;
  • Квитанция оплата госпошлины;
  • Доказательства, подтверждающие родство с отцом.


Доказательствами могут выступать любые сведенья, документы и т.д., которыми можно достоверно установить зачатие ребёнка именно от этого отца. К примеру, таким доказательством может выступать генетическая экспертиза проведённая до суда, либо назначенная судом.

Если у вас отсутствует опыт работы в суде, то вам необходимо обращаться за помощью к юристу. Юрист поможет вам составить исковое заявление, будет осуществлять представительство в суде, а также сделает все необходимое для защиты ваших прав.

Трудовой или гражданско-правовой договор , что лучше?

Любой человек свободен в выборе оформления отношений, связанных с выполнением работ и т.д. Вы можете договориться с работодателем и решить, как именно буду оформляться ваши отношения. Будет это оформлено трудовым договором, либо гражданско-правовым. Данные формы оформления отношений не тождественны и имеют целый ряд признаков, отличающих их друг от друга. Так, в случае, если работодатель не имеет желания оформлять отношение трудовым договором и вопреки вашей воли оформляет гражданско-правовой договор, при этом прикрывая реальные трудовые отношения, то это как следствие является не правомерным действием.

Первым делом работникам необходимо различать трудовой и гражданско-правовой договор. Признаки трудового договора:

1. Трудовой договор регулируется не только общими нормами ГК РФ, но и нормами ТК РФ;

2. Человек осуществляет работу сам лично без привлечения третьих лиц;

3. На работника заводится личное дело, он включается в штат и т.д.;

4. Работнику сразу определяется трудовая функция, то есть работа в соответствии с должностной инструкцией, профессией, специальностью;

5. Заработная плата производится два раза в месяц, и ее минимальный размер определен на законодательном уровне;

6. На работника распространяются правила внутреннего распорядка, а также локальные нормативные акты.

7. Работник может быть поощрён (премия), либо привлечен к дисциплинарной ответственности;

8. У работника размер материальной ответственности ниже, чем у человека, работающего по гражданско-правовому договору;

9. Работнику предоставляются гарантии, условия и охрана труда;

10. Основания и порядок расторжения трудового договора закреплен на законодательном уровне.


Гражданско-правовые отношения могут осуществляться путем заключения договоров подряда, оказанияуслуг и т.д. Отличительным от трудового договора будет следующее: договор заключается на определенный срок, исполнитель выполняет строго определенную работу (услугу), из которой, в конечном счете, будет получен результат; исполнитель самостоятельно определяет порядок и график выполнения работы, а также при необходимости может привлечь соисполнителей; и многое другое.

Бывают случаи, когда работодатель не дает вам выбор и при этом навязывает заключение гражданско-правового договора с признаками трудового договора. Такая форма работы выгодна работодателю, так как ему не нужно в такой ситуации соблюдать нормы по охране труда, гарантии и компенсации работника. Исполнителю по гражданско-правовому договору не предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск и т.д. В таких ситуациях можно обратиться в суд с исковым заявлением о признании трудовых отношений. Если у вас нет опыта в составлении и оформлении искового заявления, то вам необходимо обращаться к нам за юридической помощью. Исковое заявление, представительство в суде - это перечень услуг необходимый вам для разрешения данного дела. При разрешении спора в вашу пользу, вы сможете возместить все понесенные затраты на услуги юриста.

Помимо обращения в суд, можно дополнительно обратиться в прокуратуру и инспекцию труда. В заявлении о проведении проверки опишите полностью сложившуюся ситуацию, приложите копию договора и направляйте в данные органы.

В итоге. С точки зрения закона заключение гражданско-правового договора правомерно, если вы с этим согласны. В зависимости от ситуации, заключение того или другого договора имеет свои плюсы и свои минусы. И вы вправе выбрать свое. При работе по гражданско-правовому договору вам необходимо иметь свой типовой договор, который вам экономически выгоден и не приведет к негативным правовым последствиям. Во избежание таких ситуаций, обращайтесь к нам для составления рабочего типового договора, который сможет юридически обезопасить вас.

Принятие наследства

Наследники по закону и по завещанию должны принять наследство в установленном законом порядке. Гражданский кодекс предусматривает два способа принятия наследства. Первый способ и самый распространённый –это принятие наследства через нотариуса. Второй способ – фактическое принятие наследства.


Наследство через нотариуса

Для принятия наследства через нотариуса вам необходимо подать заявление о принятии наследства, либо о выдаче свидетельства о праве на наследство (какое именно значения не имеет). В заявлении следует отразить следующее: ФИО заявителя, анкетные данные наследодателя, в том числе данные о смерти. Плюс ко всему в заявлении указываются иные данные, которые вам известны (местонахождение наследственного имущества и другое). Данное заявление подаётся в течение шести месяцев с момента открытия наследства (со дня смерти наследодателя).

После оформления заявления вам необходимо собрать пакет документов. С перечнем документов можно ознакомиться здесь. Нотариусом дополнительно могут быть затребованы иные документы необходимые для полного оформления отдельных видов имущества. Примером может служить оформление недвижимого и движимого имущества (квартира, земельный участок, автомобиль и т.д.).

При осуществлении процедуры принятия наследства следует не забывать об уплате государственной пошлины. Для наследников первой и второй очереди размер госпошлины составляет 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей. Для всех остальных наследников размер составляет 0,6% от стоимости имущества, но не более 1 000 000 рублей (пп. 22, п. 1, ст. 333.24 НК РФ)

Резюмируя описанное, можно выявить алгоритм принятия наследства через нотариуса.Выглядит он следующим образом:

1. Оформление заявления о принятии наследства, либо о выдаче свидетельства о праве на наследство и формирование необходимых документов;

2. Подача заявления и документов (подача дополнительнозатребованных документов);

3. Оплата государственной пошлины;

4. Получение свидетельства.



Фактическое принятие наследства.

Фактическое принятие наследства – это совершение определённых действий явно свидетельствующих о принятии наследства, если не доказано иное. В ч. 2 ст. 1153 ГК РФ законодатель определил общие действия необходимые для принятия наследства в данной форме. Так, наследник должен осуществить следующее:

  • Вступить во владение или управление имуществом. Примером может служить вселение в квартиру, осуществление в ней ремонта и т.д.
  • Осуществление охраны наследуемого имущества от посягательства третьих лиц. Здесь можно произвести замену замков в наследуемой квартире, либо установка охранной сигнализации в той же квартире, либо пользование охраняемой стоянкой для наследуемого автомобиля и многое другое.
  • Оплата расходов на содержание имущества. К примеру, оплата коммунальных платежей, расходы на содержание автомобиля.
  • Оплата, либо получение долгов за наследодателя.




Совершив описанные действия, необходимо подать заявление нотариусу о выдаче свидетельства о праве на наследство, при этом оплатив аналогичную госпошлину. К заявлению необходимо приложить документы подтверждающие совершение действий по фактическому принятию наследства. К примеру, квитанция оплаты коммунальных платежей, налогов, договора на ремонт квартиры, авто, установку охранной системы и другое.

В итоге, данная форма оформления является презумпцией принятия наследства, то есть вы приняли наследство, если не будет доказано иное. Положительным в данной форме является то, что заявление нотариусу можно подавать как до истечения 6 месяцев, так и после. Однако, если не следовать некоторым действиям, то это может привести к судебным разбирательствам, которые могут затянуться на очень продолжительное время. Во избежание данных последствий следует обращаться за помощью юриста. Помощь юриста – это грамотная юридическая консультация, правильное оформление и составление документов, и много другое, что убережётвас от «наступления на грабли».

Наследование по завещанию

Продолжение темы Наследство

Завещание – это воля человека, составленная при жизни в письменной форме, надлежащим образом удостоверенная,которая определяет дальнейшую судьбу его имущества после смерти. Обязательных требований к содержанию законодатель не предусматривает. Однако, по общим нормам, завещание должно быть написано понятным языком, то есть при толковании нотариусом либо судом, воля завещателя должна быть однозначно понятна. Не допускается использование выражений, которые не позволяют буквально понять волю завещателя (ст. 1132ГК РФ, ст. 1124ГК РФ).

Завещатель имеет право: передать по наследству любое имущество и любым лицам (даже лицам, которые не являются законными наследниками и имущество, которое будет приобретено в будущем); самостоятельно определить размер долей; оставить без наследства кого-то из наследников, не освещая причины этого; определить в завещании иные распоряжения.

Завещание подписывается лично завещателем. Не допускается подписания завещания представителем. При невозможности подписать лично завещание, допускается подписание завещания другим лицом в присутствии нотариуса с отражением анкетных данных и документов, удостоверяющих личность подписывающего. При этом в завещании необходимо отразить причину, по которой завещатель не смог подписать лично завещание (п. 3 ст. 1125ГК РФ).

Удостоверение завещания производится нотариусом. Не зависимо от места жительства завещателя, для удостоверения данного документа можно обратиться к любому нотариусу (как к государственному, так и к частному). При этом уплачивается либо государственная пошлина, либо сумма по соответствующему тарифу.

Статьёй 1126 ГК РФ предусмотрено совершение завещания в закрытой форме. В таком завещании текст документа известен только самому завещателю. Для оформления закрытого завещания, первым делом завещателю необходимо собственноручно написать завещание, а затем поместить его в конверт и запечатать. После чего завещатель обращается к нотариусу для оформления закрытого завещания. При этом к нотариусу приглашаются двое свидетелей. У нотариуса конверт завещателя помещается в отдельный конверт, на котором записываются анкетные данные завещателя и свидетелей. По окончанию оформления данного документа, завещателю выдаётся документ свидетельствующий принятие данного завещания.

Бывают случаи, когда существует реальная угроза жизни завещателя, либо человек оказывается в месте, где нет нотариусов и реально соблюсти порядок оформления завещания не представляется возможным, для этого законодатель предусмотрел несколько вариантов решения.

1. В чрезвычайной ситуации (ЧС) угрожающей жизни, человек в присутствии двух свидетелей может составить завещаниев письменной форме. Далее в течение месяца после окончания ЧС оно должно быть удостоверено в нотариальной форме. В противном случае такое завещание теряет силу.

2. Другой способ относится к ситуациям, когда отсутствует возможность привлечь нотариуса. Примером может служить нахождение человека на корабле Российского судна, нахождение в армии, в местах лишениясвободы, в больнице и т.д. В таких ситуациях, в качестве лиц удостоверяющих завещание, выступают руководящие и начальствующие лица (капитан судна, начальник колонии, главный врач больницы и т.д.).


В итоге резюмируя все вышеописанное, порядок оформления завещания можно определить следующим образом:

1. Составление завещания;

2. Подписание завещания;

3. Удостоверение нотариусом.


Завещательное распоряжение – это форма завещания по распоряжению денежными средствами завещателя, находящиеся на счёту в банке. Завещательное распоряжение составляется в банке, в котором открыт счёт и в присутствии сотрудника банка. Данный документ составляется в двух экземплярах, при этом один экземпляр остаётся в банке, а второй передаётся завещателю.

Итак, завещание – это воля человека по распоряжению своего имущества после смерти. Составляя завещание, следует учитывать свои нюансы, несоблюдение которых может привести к негативным правовым последствиям. Для более подробного разбора обращайтесь к нам за юридическими услугами (юридическая консультация, составление документов). Обратившись к нам сейчас, вы остережёте себя в дальнейшем!

Наследование по закону

В статье «Наследство. Состав и порядок оформления наследства» нами было определено, что существует два способа наследования, а именно: наследование по закону и наследование по завещанию. Общие нормы этих способов содержатся в Гражданском кодексе РФ.

Наследодатель, не составивший при жизни завещание, не определяет дальнейшую судьбу своего имущества после смерти, в результате чего оставшееся имущество распределяется между наследниками в соответствии с очередью. Такой способ распределения наследства называется наследование по закону.

Современным законодательством предусмотрено 8 очередей наследования. Наследники одной очереди наследуют и делят имущество в равных долях.

Наследники первой очереди: дети, супруг, родители наследодателя. Внуки наследодателя и потомки наследуют по праву представления. Проще говоря, когда наследник умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, то потомки наследника получают эту долю и делят ее поровну. Пример: после смерти бабушки ее наследство получает сын 1/2 и двое детей умершей дочери (внуки) по 1/4 каждому, таким образом, сын бабушки получил половину, а вторую половину разделили ее внуки поровну.

Наследники второй очереди: братья и сестры (полнородные и не полнородные), дедушки и бабушки со стороны матери и отца. Полнородными считаются братья и сестры, у которых общие родители. Не полнородными считаются те, у которых общим является либо отец, либо мать.

Наследники третей очереди:Тёти и дяди наследодателя, то есть братья и сестры родителей (отца и матери) наследодателя. Дети (двоюродные братья и сестры) данных наследников вступают в наследство по праву представления.

Если нет наследников вышеуказанных очередей, право наследовать по закону получают родственники наследодателя 3, 4 и 5 степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение наследодателя в это число не входит.

Наследниками четвертой очереди считаются прабабушки и прадедушки наследодателя.

Наследниками пятой очереди являются дети племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сестры его дедушек и бабушек.

Наследниками шестой очереди выступают дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети его двоюродных братьев и сестер, и дети его двоюродных дедушек и бабушек.

Если отсутствуют наследники вышеуказанных очередей, то в качестве седьмой очереди выступают следующие лица: мачеха, отчим, пасынки и падчерицы. Мачехой и отчимом является не усыновивший, либо не удочерившая наследодателя супруг родителя. Пасынком и падчерицей признаются не усыновленные и не удочеренные дети супруга независимо от их возраста. Данные наследники не призываются, если брак был расторгнут или признан судом недействительным.

Граждане признаются наследниками по закону, которые не относятся к выше перечисленным очередям, но в течение года до смерти были на иждивении наследодателя, проживали совместно с наследодателем и на момент открытия наследства признаны нетрудоспособными. При наличии других наследников по закону, данные лица вступают в наследство с той очередью, которая призывается к наследованию. А при отсутствии наследников с 1 по 7 очередь, либо если они отказались, либо были отстранены от наследства, то такие нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследству в качестве восьмой очереди.

Как упоминалось ранее, право представления – это получение доли наследства потомками наследника, который умер до открытия наследства, либо вместе с наследодателем. Данную форму передачи наследования следует отличать от наследственной трансмиссии. Схожее в этом то, что в обоих случаях наследника нет в живых и его доля переходит к другим лицам. Отличие заключается в следующем: наследник умирает в момент, когда наследство уже открыто, но он в результате смерти не успел его принять, тогда долю наследства получают не потомки, а наследники умершего наследника. При наличии вопросов связанных с наследством обращайтесь к нам за юридическими услугами. В услуги входит: юридическая консультация, составление документов и многое другое.

Телефон:

Часы работы:
  • Пн-Вс с 9:00 до 20:00
E-mail:

Наследство. Состав и порядок оформления наследства.

В Гражданском законодательстве под наследованием следует понимать переход имущества, прав и обязанностей от наследодателя (умершего лица) к наследникам. Получение наследства осуществляется на основании завещания либо на основании закона.

В состав наследства входит имущество, принадлежащее умершему на день смерти, а именно:


  • Имущество, деньги, ценные бумаги и т.д.;
  • Имущественные права: права, возникшие на основании договора; права на результаты интеллектуальной собственности; право на получение присуждённыхи не полученных денежных средств.
  • Обязанности по имуществу (долги);



Бывают ситуации, в которых по наследству может переходить не только имеющееся имущество, но и имущество, которое причиталось наследодателю, но не было юридически оформлено. При этом наследодатель совершил все возможные действия для надлежащего оформления этого имущества. Примером может служить процедура приватизации. Так, в ситуации, когда человек при жизни осуществлял приватизацию имущества, но не смог довести это дело до конца из-за смерти, то имущество, подлежащее приватизации, также включается в состав наследства.

Не входят в состав наследства права и обязанности непосредственно связанные с личностью, а также те права, переход которых не допускает Гражданский кодекс РФ и другие ФЗ. К примеру: обязанность по выплате алиментов (либо права на алименты), возмещение вреда и другое.


Далее следует рассмотреть процедуру оформления наследства.


Первым деломследует определиться с местом открытия наследства.

Наследство открывается в момент смерти гражданина. Признание судом человека умершим, тождественно смерти гражданина. Временем открытия наследства является день смерти человека, а при признании судом человека умершим, временем открытия наследства считается день вступления в законную силу решения суда. Местом открытия наследства считается последнее, достоверно установленное место жительства умершего. Поэтому такое место, как правило, считается место регистрации. Бывают ситуации, когда лицо было нигде не зарегистрировано. В таком случае местом открытия наследства будет нахождение наследуемого имущества (ст. 1115 ГК РФ). Так, если невозможно документально подтвердить место открытия, то такое обстоятельство необходимо подтверждать в судебном порядке.


Вторым шагом будет подготовка документов.

Определившись с местом открытия наследства, далее необходимо собрать следующий пакет документов:


  • Документ, подтверждающий место открытия наследства (справка с места жительства, выписка из домовой книги и т.д.);
  • Свидетельствоо смерти;
  • Документ, подтверждающий родство с умершим;
  • Завещание (если такое имеется).




Завершающий этап.

Конечная точка оформления завещания – это обращение с заявлением и вышеуказанным пакетом документов к нотариусу. В соответствии с Российским законодательством ведением, окончательным оформлением, выдачей свидетельства и иными действиями связанными с наследством занимается нотариус. Обращение к нотариусу необходимо осуществить в течение полугода со дня смерти наследодателя. Выдача свидетельства о праве на наследство происходит по истечению полугода со дня открытия наследства. Сократить этот срок можно, когда будет достоверно установлено, что кроме данных лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, больше никого нет (т.е. иные наследники отсутствуют).


Как мы видим из данной информационной статьи, процедура оформления наследства не сложная.Номогут возникнуть определённые трудности.Например, если вам понадобятся дополнительные меры, отходящие от общей процедуры оформления наследства. Примером может служить, признание лица недостойным наследником и многое другое.В таком случае вам понадобится помощь грамотного специалиста, которого вы сможете найти непосредственно у нас. Наши юристы предоставляют следующие услуги: юридическая консультация, представительство в суде, оформление искового заявления и многое другое. Более подробно здесь.